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我國《企業破產法》上破產程序開始的效力及其反思
關鍵詞: 破產程序/重整/和解/清算
內容提要: 我國現行《企業破產法》承繼1986年破產法的基本思路,破產程序開始仍然以法院受理破產案件為始點。但是,按照我國《破產法》之規定,法院受理破產案件,并非意味著一定要宣告債務人破產。但是,從整個制度設計看,只要破產案件被法院受理就要開始破產程序,而破產程序一經開始就要發生一系列效力,如指定管理人接管債務人財產、債權申報、未到期債權到期、債務人的人身自由要受到一定的限制等。如果法院不宣告債務人破產,這些已經經過的程序及損失應如何處理?本文認為,能夠恢復的,就恢復;不能恢復的,應當按照過錯的不同來承擔賠償責任。另外破產程序開始后對債務人的人身、財產及其他效力在三種程序中是否一致?筆者認為,三種程序有不同。
一、問題的提出及意義
按照我國現行《企業破產法》(以下簡稱《破產法》)的規定,破產程序自人民大周皇族法院受理破產案件開始,而破產程序一經開始,就發生一系列針對債務人的財產及人身的效力,如指定管理人接管債務人財產、債權申報、未到期債權到期、債務人的法定代表人及其他管理人員未經法院許可不得了離開住所地、民事案件的管轄也會因破產案件的開始而改變民事訴訟法關于管轄的一般規定,所有債務人有關的民事訴訟均由破產案件的受理法院管轄、執行程序沒有開始的不得開始,已經開始的中止執行、民事保全措施解除等。但是,按照我國《破產法》的制度設立和安排,法院受理破產案件后,還要進行如同民事案件的審理[1],并不一定意味著宣告債務人破產而進入清算程序,或者開始和解、重整等程序。那么,必然會產生下列問題:如果法院受理破產案件但卻未宣告債務人破產或者進入和解程序或者重整程序,受理后對債務人、債權人產生的效力后果如何解決?為此,法院在審查是否受理破產案件時是否應進行實質審查?另外,破產程序開始后的法律效力,在破產清算、和解與重整程序中是否一致?對此二問題的研究對解讀破產法及司法實踐具有重大意義。
二、我國破產法上破產程序開始的原因審查及問題
(一)我國《破產法》關于程序開始的立法模式
各國關于破產程序開始的規定,有兩種不同的立法例,即破產程序的宣告開始主義可受理開始主義。所謂破產程序的受理開始主義是指破產程序以法院受理破產案件為標志,而不論是否對債務人宣告破產。在這種立法例的國家中,破產程序一般包括受理程序、審理程序、宣告程序和分配清算程序。我國1986年《破產法》就是受理開始主義, 2006年《破產法》也采此主義。所謂宣告開始主義,是指破產程序的開始以對債務人的破產宣告為標志,在沒有對債務人進行破產宣告前,破產程序并沒有開始。大陸法系國家大多采此主義[2]。
我國1986年《破產法》及現行《破產法》都是以法院對破產案件的受理作為破產程序開始的標志。關于這一點,可以從2006年《破產法》(即現行《破產法》)第13條、15條、16條、17條、18條、19條、20條、21條、30條、31條、35條、38條、39條、40條、41條、42條、44條、48條等清楚地看出來。在這種立法體例下,法院裁定受理破產案件時,應特別謹慎。
(二)法院受理破產案件的審查及可能出現的問題
由于我國《破產法》采取“破產程序的受理開始主義”模式,故破產申請一旦被法院受理,就會產生一系列法律效力,而這些法律效力在大陸法系的大部分國家,則只有破產宣告才產生。如果法院受理但卻不宣告破產或者進入其他程序,則會產生嚴重的影響。因此,要求法院在審查受理原因時應當特別慎重。那么,我國《破產法》關于受理原因及審查是如何規定的呢?
如果考察我國《破產法》上的破產原因,必須仔細解讀第2條及第7條。該法第2條第1款規定:“企業法人不能清償到期債務,并且資產不足以清償全部債務或者明顯缺乏清償能力的,依照本法規定清理債務。”第7條規定:“債務人有本法第二條規定的情形,可以向人民法院提出重整、和解或者破產清算申請。債務人不能清償到期債務,債權人可以向人民法院提出對債務人進行重整或者破產清算的申請。企業法人已解散但未清算或者未清算完畢,資產不足以清償債務的,依法負有清算責任的人應當向人民法院申請破產清算。”乍看起來,這兩條都是關于破產原因的規定,但如果仔細解讀,就會發現:第2條實際上是法院宣告債務人破產或者進入其他程序的原因;而第7條實際上是申請原因。至于申請原因,因為債務人與債權人的情況不同,因此要求也不同:對于債務人來說,他了解自己的財產和經營狀況,因此,要求他在申請時,應具備《破產法》第2條規定的原因,并沒有什么困難。并且,按照《破產法》第10條第1款的規定,債務人提出申請的,還應當向人民法院提交財產狀況說明、債務清冊、債權清冊、有關財務會計報告、職工安置預案以及職工工資的支付和社會保險費用的繳納情況。但對于債權人來說,他難以了解債務人的實際資產及負債情況,他僅僅知道債務人不能償還其到期債務,至于為什么,他難以了解。因此,只要“債務人不能清償到期債務”,他就可以向法院申請債權人破產。法院在審查是否受理破產案件時,對于債務人提出破產申請時,是實質審查還是形式審查?對于債權人提出的破產申請又如何審查呢?
對此問題,學者之間存在爭議:有人認為是實質審查,有人認為是形式審查[3]。形式審查主要是審查法院對案件有無管轄權、破產申請人是否合乎法律規定以及申請形式是否符合法律規定。實質審查主要是對被申請人是否具有破產能力、是否具有破產原因等。
筆者認為,在我國,于債務人自行申請破產的情況下,法院不僅應進行形式審查,也應進行實質審查,以作出受理或不受理的裁定。因為受理在我國具有相當于國外破產宣告的大部分效力,因此,僅僅是形式審查就裁定受理案件,從而對債務人的人身及財產發生一系列嚴重影響,是不符合立法意圖的。在現行《破產法》實施前,許多法院就創造性地采取類似國外的“聽證”程序,實際上就是實質審查。另外,由于我國《破產法》第2條規定的破產原因與其他國家不同,不僅要求“企業法人不能清償到期債務”,并且要求“資產不足以清償全部債務或者明顯缺乏清償能力的”,因此,僅僅進行形式審查,根本無法判斷是否具有破產原因[4]。
在債權人申請債務人破產的情況下,法院應如何進行審查呢?我們只要看一下《破產法》第10條的規定,就可以看出立法者的意圖。該條規定:“債權人提出破產申請的,人民法院應當自收到申請之日起五日內通知債務人。債務人對申請有異議的,應當自收到人民法院的通知之日起七日內向人民法院提出。人民法院應當自異議期滿之日起十日內裁定是否受理!睆脑摋l規定看,如果債權人提出債務破產的申請,法院給予債務人以異議權;如果債務人在法定期間內不提出異議,法院就認可債務人具備破產原因而作出受理裁定。這顯然與《破產法》第8條規定的債務人主動申請自己破產的情況不同。
但是,《破產法》第8條及第10條的規定,顯然也存在下列問題: (1)如果一個債務人為達到特定的目的,如配合“地方保護主義”,當外地的債權人取得執行名義或者正在依民事訴訟法的規定執行債務人財產時,就有可能依據第8條申請自己破產。這時,按照第8條的規定提交的材料不全或者不實,法院難以作出準確的判斷,就有可能裁定受理破產案件。這樣,就達到阻止民事執行的目的。加之,我國《破產法》第11章第127條雖然規定了法律責任,但《刑法》卻沒有規定破產犯罪之罪名,故難以起到威懾作用,會使得債務人為達到特殊目的而提交的材料不全或者不實。因此,法院在實質審查時,不應僅僅局限于債務人提供的材料,還應采取其他可能的措施。(2)在債權人提審破產申請時,我國《破產法》是通過讓債務人提出異議的方式,來判斷其是否具有破產原因。設計思路非常明了:當債權人申請債務人破產時,如果債務人沒有破產原因時,他一定會提出異議。但是,在現實生活中,恰恰是債務人與債權人串通,甚至是在政府授意或者法院支持的情況下以保護地方經濟為由串通,債務人不提出異議。針對這種情況,應有相應對策。
(三)針對上述問題的對策
如上所述,如果法院受理了破產案件后,經審理認為,并不具有破產原因,從而不宣告破產或者進入其他程序,破產程序就要終止。這時出現的問題大概有以下幾種: (1)對于取得執行名義的債權人的損害。因為破產程序因受理而開始后,未經開始的執行不得開始,正在進行的執行應當中止; (2)對擔保債權產生影響; (3)產生許多費用,如聘任管理人的費用、債權申報的費用、公告的費用等。那么,應如何處理?筆者認為:
1.對于民事執行應當恢復。我國《破產法》第19條規定:“人民法院受理破產申請后,有關債務人財產的保全措施應當解除,執行程序應當中止!边@里對于民事執行程序用的是“中止”而非“終止”,因此,法院應當依職權恢復。
2.對于民事保全措施,應給因破產程序開始而解除保全的債權人以優先權。按照《破產法》第19條的規定,對于民事保全措施是“解除”,解除后若法院并不宣告債務人破產而廢止破產程序時,法院難以依職權恢復保全,但若不給先前有保全措施的債權人以優先權,再按照申請的前后順序進行,顯然,對于先前有保全的債權人是不利的[5]。當然,也應當對其優先權進行期限限制,即在一定期間內(在破產程序因不具備破產原因而廢止后的三個月內),若先前有保全措施的債權人申請保全的,享有優先權。這樣做,體現了法律的公平,也避免給“地方保護主義”留下空間。
3.對于擔保債權應扣除期限利益。在正常情況下,只有債權到期,有擔保的債權人才能實行擔保。但是,由于破產程序的開始,有加速債權到期的效力,那么,擔保債權人就有可能提前獲得清償,因此而獲得期限利益。未到期債權有附利息與不附利息兩種。對附利息的未到期債權,破產程序開始后的利息停止計算即可,其債權額為債權本金加上破產程序開始前的利息,較為簡單。對于未附利息的債權,應當減去自程序開始后至債權到期時止的法定利息。因為未到期的債權在不附利息時,債務人的提前清償,必然使債權人獲得期限利益,故應減去提前受償的法定利息。我國1986年《破產法》第31條規定:“破產宣告時未到期的債權,視為已到期債權,但應減去未到期利息!蔽覈F行《破產法》僅僅于第46條規定:“未到期的債權,在破產申請受理時視為到期。附利息的債權自破產申請受理時起停止計息!钡珜τ诓桓嚼⒌膫鶛,則不扣減期限利益。當時的立法本意是不要使債權人“破本受償”[6]。但是,即使扣減期限利益,債權人也不會食本,因為期限利益就是利息問題,早受償后存入銀行即可得到利息。因此,現行《破產法》與1986年破產法比較,對債權人更為有利。尤其是對于擔保債權人來說,更加如此,因為沒有擔保的債權人即使不扣除期限利益,因其比例受償,影響并不太大。但是,有擔保的債權人幾乎可以是百分之百的受償。
4.對于因程序開始而受到的損失的分擔
企業因開始破產程序而后因不具備破產原因而被廢止,大致有下列損失: (1)費用損失,即上面提到的因程序開始后的各種費用,如聘任管理人的費用、債權申報的費用、公告的費用等; (2)企業因被開始破產程序而受到的商譽損失。這些費用或者損失如何承擔?筆者認為,應區別不同情況而定:
(1)如果是債權人惡意申請,則由債務人承擔;
(2)如果是由債務人與債權人惡意串通,或者雖未串通,但具有故意的,按照故意的大小分擔;
(3)如果人民法院與債務人、個別債權人串通以實行地方保護主義或者其他非正當目的的,由債務人、個別債權人、法院對受到損害的債權人承擔連帶責任。
(4)如果由個別債權人惡意申請,而法院按照程序通知債務人,而債務人沒有提出異議的,損失自行承擔。
三、破產程序開始的效力及對三個程序的影響
(一)破產程序開始的效力概述
無論在我國破產法上,還是在國外的破產法上,破產程序的開始對會對債權人、債務人、利益第三人等產生一系列法律效力。破產程序開始后,主要產生下列效力:
1.對債務人的效力
(1)未經法院允許不得擅自離開住所地
我國2006年《破產法》第15條規定:“債務人的有關人員未經人民法院許可,不得離開住所地!边@里所謂的“有關人員”,是指企業的法定代表人;經人民法院決定,可以包括企業的財務管理人員和其他經營管理人員。第129條還規定了相應的法律責任:“債務人的有關人員違反本法規定,擅自離開住所地的,人民法院可以予以訓誡、拘留,可以依法并處罰款!
從比較法上看,《日本破產法》第37條規定:“破產人非經法院許可,不得離開其居住地。如果破產人違反此規定,將構成破產法第377條第2款規定的‘違反監守居住限制罪’。”該條規定:“破產人未經許可而離開居住地,處一年以下徒刑或者五萬元以下罰金。同時構成免責不許可的事由[7]!蔽覈_灣地區破產法第69條也規定了相似的內容。
(2)拘傳
破產程序進行中,法院為查詢破產人的財產及債權債務狀況,有時需要傳喚破產人到場。如經合法傳喚,破產人無正當理由而拒不到場,法院可適用拘傳手段強制其到場,接受法院、破產管理人及債權人的詢問。我國2006年《破產法》第126條規定:“有義務列席債權人會議的債務人的有關人員,經人民法院傳喚,無正當理由拒不列席債權人會議的,人民法院可以拘傳,并依法處以罰款。債務人的有關人員違反本法規定,拒不陳述、回答,或者作虛假陳述、回答的,人民法院可以依法處以罰款!比毡酒飘a法第38條、德國破產法第98條、我國臺灣地區破產法第74條對此均有規定。
除此之外,根據我國臺灣破產法第74條的規定,法院得依職權或者破產管理人、債權人的申請,傳喚破產人的親屬或其他關系人。查詢破產人的財產及經營情況。但根據臺灣學者的解釋,法院對破產人的親屬或者其他關系人僅得適用傳喚,而不得適用拘提[8]。
(3)監禁
破產程序開始后,債務人自應聽從破產管理人的指示,盡其法定義務,配合破產程序順利進行。如果破產人具有具體的跡象,足以認定有離開其居所而逃亡的,或者有隱匿或毀壞財產的危險,則法院自有以羈押的強制手段,防止此類情形的發生。我國2006年《破產法》第129條規定:“債務人的有關人員違反本法規定,擅自離開住所地的,人民法院可以予以訓誡、拘留,可以依法并處罰款!
從比較法角度看,境外也有類似規定。根據我國臺灣地區破產法第71條、第72條的規定,法院得簽發押票將破產人羈押,即使在破產宣告前,法院也得因債權人的申請或依職權作出對債務人羈押的決定[9]。德國破產法第98條第2款也規定:有下列情況之一的,法院可強制傳喚債務人并聽取其陳述后交付監禁∶①債務人拒絕提供情況說明或者具結保證或者拒絕對破產管理人履行職責提供協作的;②債務人逃跑逃避履行情況的說明和合作義務的;③強制措施為防止債務人從事有違其說明義務及合作并為保護破產財產所必要的。
(4)說明義務
破產程序開始后,為破產程序的順利進行,破產人有義務應法院、破產管理人的請求,就有關財產的一切詢問進行如實地陳述。破產人違反此義務而拒不陳述或作虛偽陳述的,法院可對其進行監禁或其他強制措施,并構成違反說明義務罪。根據我國《破產法》第15條的規定,破產程序開始后,債務人的有關人員根據人民法院、管理人的要求進行工作,并如實回答詢問;列席債權人會議并如實回答債權人的詢問。第131條規定:“違反本法規定,構成犯罪的,依法追究刑事責任!钡,我國目前還沒有關于違反說明義務罪的具體規定,等將來刑法修訂時,應明確規定這一犯罪。
比較法上也有類似規定,例如,德國破產法第97條規定了債務人的說明及合作義務。該條規定∶①債務人有義務向破產法院、破產管理人、債權人委員會及根據法院的命令向債權人會議提供涉及破產程序的所有情況的說明,其他應披露可能導致刑事責任的事由;②債務人應協助支持破產管理人履行職責;③債務人有義務隨時聽候法院傳訓履行其情況說明及合作義務,不得為任何有悖其義務的行為。
(5)公法或私法上的資格限制
現代破產法雖不以懲罰主義為原則,但破產程序開始仍對破產人在公法和私法上的資格產生重大影響。對于私法上的資格限制,因各國法律的規定不同而有差異。根據日本相關法律的規定,屬于私法上的限制主要有對破產人充當監護人、保護人、監護監督人、遺囑執行人、法人的理事和合股、合資公司的社員等[10]。至于公法上的限制, (以日本為例),主要是對破產人充當律師、會計師、公證人等資格的限制[11]。在我國臺灣,限制則更加廣泛,包括對破產人充任公職人員、律師、會計師、商務仲裁人員、建筑師、工業同業會代表等資格的限制[12]。根據我國2006年《破產法》第125條的規定:①企業董事、監事或者高級管理人員違反忠實義務、勤勉義務,致使所在企業破產的,依法承擔民事責任。②有上述情形的人員,自破產程序終結之日起三年內不得擔任任何企業的董事、監事、高級管理人員。根據《公司法》第147條規定,擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年的,不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員。至于公法上的限制,我國法律目前還沒有規定。
2.對債務人財產的影響
(1)破產財產的管理處分權歸由破產管理人根據各國破產法的規定,破產程序開始后債務人,將被剝奪對其財產的管理處分權,其所擁有的一切財產構成破產財產,交由法院指定或債權人會議選定的破產管理人,以防止破產債務人對其財產將惡意處分而損害債權人一般利益。根據我國《破產法》第25條的規定,破產程序開始后,由管理人接管債務人的財產等。
(2)債務人的債務人或者財產持有人應當向破產管理人履行債務或者交付財產
為保護債權人的利益,各國破產法均規定,在破產程序開始后,債務人的債務人應當向破產管理人履行債務,債務人的財產持有人應當向破產管理人交付財產。在我國2006年《破產法》第17條規定:“人民法院受理破產申請后,債務人的債務人或者財產持有人應當向管理人清償債務或者交付財產。債務人的債務人或者財產持有人故意違反前款規定向債務人清償債務或者交付財產,使債權人受到損失的,不免除其清償債務或者交付財產的義務!
(3)對破產程序開始前法律規定的期間內所為的有害債權人利益的行為的影響
破產程序開始對于債務人之財產處分權的剝奪是否具有溯及既往的效力?對此問題,各國破產法的規定并不一致,有的國家采取溯及主義原則,因而產生無效制度;有的國家則采取無溯及力原則,但為彌補無溯及力原則給債權人造成的不利,輔之以撤消權制度。大陸法系的許多國家,日德國破產法、日本破產法均采取無溯及力原則而在破產法上體現為撤消權[13]。我國2006年《破產法》兼有兩種原則,即第31條與32條規定的撤消制度,而第33條規定了無效制度[14]。
(4)對共有財產的影響
因破產人的全部財產均為破產財產,構成對債權人清償的基礎,故共有關系中屬于破產人的財產也應成為破產財產。所以,對共有人的破產宣告,必然會引起共有財產的分割,即使各共有人在成立共有關系時,有關于不得分割或者永久性存續的約定,也不得對抗破產宣告的效力。如德國破產法第84條規定∶按份共有團體中所作的永久性或者暫時性禁止要求解散團體權利或者確定的解散期間的約定,在破產程序中不發生效力。按照日本破產法第52條的規定∶數人共同擁有財產權的場合,共有人中有受破產宣告者時,雖有不得分割的約定,也得在破產程序外進行分割。但是,分割也不影響其他共有人的優先購買權。
根據我國《物權法》第99條的規定,共有人約定不得分割共有的不動產或者動產,以維持共有關系的,應當按照約定,但共有人有重大理由需要分割的,可以請求分割。這里所說的“重大理由”就包括破產程序的開始。
(5)對于未履行或者未履行完畢的雙務契約關系的影響
大部分國家破產法一般賦予破產管理人對于在破產程序開始時雙方均未履行或者未履行完畢的合同之履行或者解除以選擇權,我國法也不例外。我國《破產法》第18條規定:“人民法院受理破產申請后,管理人對破產申請受理前成立而債務人和對方當事人均未履行完畢的合同有權決定解除或者繼續履行,并通知對方當事人。管理人自破產申請受理之日起二個月內未通知對方當事人,或者自收到對方當事人催告之日起三十日內未答復的,視為解除合同。管理人決定繼續履行合同的,對方當事人應當履行;但是,對方當事人有權要求管理人提供擔保。重生為官管理人不提供擔保的,視為解除合同!
3.對破產債權人的效力
(1)破產程序一經開始,債權人對破產人享有的所謂債權均視為到期。如不如此規定,就無法實現對所有債權人的平等清償的目的。
(2)債權人不得在破產程序外向債務人主張個別清償,僅得以破產債權人的身份向破產管理人主張權利。
4.對正在進行中的民事訴訟程序的影響
破產程序開始后,對原來債務人的權利主張或訴訟,應向破產管理人為之。正在進行的訴訟,無論破產人為原告或者被告,在破產程序開始后應當中止,在法院任命或者債權人會議選定破產管理人后,由破產管理人承繼破產人的訴訟地位。日本破產法第80條規定∶就關于破產財產將訴訟,以破產管理人為原告或者被告。德國破產法第85條規定∶破產宣告時正在進行的有利于債務人的未終結的有關破產財產的訴訟,得由破產管理人全面接收。我國《破產法》第20條規定:“人民法院受理破產申請后,已經開始而尚未終結的有關債務人的民事訴訟或者仲裁應當中止;在管理人接管債務人的財產后,抗戰之血色殘陽該訴訟或者仲裁繼續進行!
5.對正在進行中的民事執行程序的影響。
正在進行中有關債務人財產的民事執行程序因對債務人的破產程序開始而終止。例如,日本破產法第42條規定∶就破產債權對于破產財團的財產所進行的強制執行、假扣押、假處分,對于破產財團失去效力。這主要是因為民事執行程序是滿足個別債權人的程序,因此與以滿足集團性債權為目的的破產程序難以兩立,所以,破產程序應優于個別性的民事執行程序[15]。但是,破產宣告并不影響民法上已經成立的物權的行使,如擔保物權、所有權等。我國《破產法》第19條規定:“人民法院受理破產申請后,有關債務人財產的保全措施應當解除,執行程序應當中止!
6.對案件管轄的影響
在破產程序進行中,可能會發生與破產案件相關的許多訴訟案件,而這些案件的訴訟原則上不影響破產程序的進行。但是,訴訟案件的勝負卻會影響利益相關人的權益實現。因此,為了更好地協調破產程序與相關訴訟的關系,我國《破產法》第21條規定:“人民法院受理破產申請后,有關債務人的民事訴訟,只能向受理破產申請的人民法院提起!
(二)上述效力在三個程序中的影響
由于我國《破產法》規定了三種程序,破產清算、和解與重整。那么,破產程序開始后的上述效力是否對三個程序都適用呢?此問題應具體分析。
1.破產程序開始的上述效力對于破產清算程序都是適用的,因為從傳統上說,破產清算是最典型和最“完整”的破產程序,幾乎所有問題都可以在清算中體現出來。因此,破產法從總體上說,是圍繞清算來展開的。
2.對于和解程序和重整程序,上述效力原則上也是適用的。因為,我國《破產法》從第一章到第七章的規定,都是以“大破產”的概念來規定的,即三個程序都稱為“破產程序”,前七章的規定適用于三個程序。但是,由于和解、重整與清算畢竟不同,因此,有些效力在和解與重整程序中不能體現出來,而在和解程序與重整程序也有不同,具體來說:
(1)對于管理人接管債務人財產的效力就難以體現
在和解程序中,因無管理人的任命,因此,不發生對債務人的財產的接管問題。而在重整程序中,則分為不同重整模式而不同。我國現行破產法實際上規定了兩種重整模式:即管理人主持下的重整與債務人的自我重整,而以重整人(管理人)重整為原則,而以債務自我重整為例外。因為根據該法第73條的規定,在重整期間,經債務人申請,人民法院批準,債務人可以在管理人的監督下自行管理財產和營業事務。在此情況下,已接管債務人財產和營業事務的管理人應當向債務人移交財產和營業事務,管理人的職權由債務人行使。根據這一規定,只有債務人申請自我重整且人民法院認為合適時,才能批準其自我重整,而一般情況下,由管理人負責重整。在管理人主持下的重整,當然會發生管理人接管債務人財產的問題,而在債務人自我重整模式下,就不發生管理人接管財產的問題。
(2)對于擔保物權行使的影響也不同
無論在破產清算還是和解程序中,只要破產程序開始,就發生債務到期的法律后果,有擔保的債權人就可以行使擔保物權,當然,很多國家的法律規定要扣除期限利益。但是,在重整程序中,就有不同。我國《破產法》第75條規定:“在重整期間,對債務人的特定財產享有的擔保權暫停行使。但是,擔保物有損壞或者價值明顯減少的可能,足以危害擔保權人權利的,擔保權人可以向人民法院請求恢復行使擔保權!
(3)對取回權的行使的影響
在破產與和解程序中,破產程序一經開始,取回權就可以依法行使。而在重整程序中,取回權受到很大的限制。我國《破產法》第76條規定:“債務人合法占有的他人財產,該財產的權利人在重整期間要求取回的,應當符合事先約定的條件!币簿褪钦f,在取回權問題上,不發生“加速到期”的問題。
(4)《破產法》第125條的限制問題
我國《破產法》第125條[16]規定的對破產企業有關人員的限制是否在和解程序和重整程序中適用?我認為是適用的。因為,我國破產法使用的是“大破產”的概念,應當理解為包括三種程序。無論破產清算、和解還是重整,都是在具備破產原因或者即將具備破產原因時開始的,其對社會效果是相同的。而這種限制不是針對保護個別債權人而設立的,而是為保護潛在的交易對象,或者說社會安全而設計的。
綜上所述,我國《破產法》采取“破產程序的受理開始主義”原則,會發生法院受理卻不宣告債務人破產的情況,實踐中已經非例外重生之醫技強國的發生。那么,應有應對措施。另外,破產程序開始的效力雖然原則上適用于清算、和解與重整程序,但也存在差異,在實踐中應當把握和區別這些差異。
注釋:
[1]王欣新:《破產案件的申請與受理(下)》,中國民商法律網2003年6月22日。我國現行《破產法》仍然沿用這一設計。但國外的破產法一般都規定,破產程序自破產宣告開始。
[2]鄒海林:《破產程序與破產法實體制度比較研究》,法律出版社1995年版,第16頁。
[3]有學者對此問題專門作了分析研究,見韓長印、鄭金玉:《破產實體要件的審理程序研究》, http: //www. civillaw. com. cn/article/default. asp? id=26210,訪問日期: 2010年3月5日。
[4]有學者也對我國破產法上的破產原因提出過置疑,見王欣新:《新<破產法>透析(上)》, http: //www. civillaw. com. cn/article/default.asp? id=29781,訪問日期: 2010年3月5日。尹正友、張興祥:《中美破產法律制度比較研究》,法律出版社2009年6月版,第17頁。
[5]有的學者也提出了類似的問題,如劉子平法官就提出:“一些沒有申請對債務人財產進行保全的債權人,很可能以申請債務人破產為由解除其財產保全措施,以爭奪債務人的財產。由此滋生出一個法律問題:如果債務人最終沒有被宣告破產,或者被人民法院駁回破產申請,解除保全措施的損失由誰承擔?”他認為:“破產申請人應對解除債務人財產保全措施導致權利人的損失承擔損害賠償責任!币妱⒆悠剑骸镀飘a程序與債務人財產訴訟、執行程序的協調》,中國民商法律網, 2007年3月3日。其設計思路也很有有意義。
[6]按照日本破產法的規定,這些期限利益不是簡單地扣除,而是作為“劣后債權”。參見[日]伊藤真∶《破產法》,劉榮軍等譯,中國社會科學院出版社1995年版,第100頁; [日]石川明:《日本破產法》,何勤華、周桂秋譯,上海社會科學出版社1995年版,第103頁。
[7][日]伊藤真:《破產法》,劉榮軍等譯,中國社會科學院出版社1995年版,第57頁。
[8]陳榮宗:《破產法》,三民書局1986年版,第131頁。
[9]陳榮宗:《破產法》,三民書局1986年版,第131-132頁。
[10]見日本民法典第846條、第847條、第852條、第1009條,民法施行法第27條,商法第85條。
[11][日]伊藤真:《破產法》,劉榮軍等譯,中國社會科學院出版社1995年版,第57頁。
[12]陳榮宗:《破產法》,三民書局1986年版,第133頁。
[13]在日本破產法上稱為“否認權”。
[14]我國2006年《破產法》第31條規定:“人民法院受理破產申請前一年內,涉及債務人財產的下列行為,管理人有權請求人民法院予以撤銷: (1)無償轉讓財產的; (2)以明顯不合理的價格進行交易的; (3)對沒有財產擔保的債務提供財產擔保的; (4)對未到期的債務提前清償的; (5)放棄債權的。”第32條規定:“人民法院受理破產申請前六個月內,債務人有本法第二條第一款規定的情形,仍對個別債權人進行清償的,管理人有權請求人民法院予以撤銷。但是,個別清償使債務人財產受益的除外!钡33條規定:“涉及債務人財產的下列行為無效: (1)為逃避債務而隱匿、轉移財產的; (2)虛構債務或者承認不真實的債務的!
[15][日]伊藤真:《破產法》,劉榮軍等譯,中國社會科學院出版社1995年版,第177頁。
[16]我國《破產法》第125條規定:“企業董事、監事或者高級管理人員違反忠實義務、勤勉義務,致使所在企業破產的,依法承擔民事責任。有前款規定情形的人員,自破產程序終結之日起三年內不得擔任任何企業的董事、監事、高級管理人員!
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